Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód?

W pozwie o rozwód, małżonek może żądać nie tylko rozwiązania małżeństwa i zasądzenia alimentów, ale także tzw. zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania. Takie zabezpieczenie alimentów (bądź np. kontaktów) jest wydawane przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy w sprawie na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Podstawową funkcją zabezpieczenia jest możliwość uzyskania środków finansowych już w trakcie postępowania, lecz przed wydaniem wyroku przez Sąd. Biorąc po uwagę przewlekłość postępowania i obciążenie Sądów rodzinnych we Wrocławiu i innych miastach, zabezpieczenie alimentów daje wiele korzyści.

Poza samym uzyskaniem alimentów, może to być również czynność dyscyplinująca niesolidnego rodzica i prowadząca do zawarcia ugody. Ponadto postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia jest samodzielnym tytułem wykonawczym, uprawniającym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W ramach wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy wykazać interes prawny i uprawdopodobnić roszczenie. Taki wniosek podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do Sądu.

Adwokat z KJS Legal pomaga w skonstruowaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jak również doradza w ustaleniu prawidłowej kwoty zabezpieczenia. Warto pamiętać, że w przypadku niekorzystnego wyroku bądź zasądzenia mniejszej sumy alimentów, powstaje obowiązek zwrotu wyegzekwowanych środków pieniężnych, stąd należy starannie dobrać właściwą kwotę zabezpieczenia.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Niekonkretna lub niejasna przyczyna wypowiedzenia

Otrzymałeś oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę? Przyczyna wskazana w wypowiedzeniu budzi wątpliwości? To jedne z najczęstszych spraw, z jakimi zgłaszają się do nas klienci.

Po pierwsze, warto pamiętać, że tylko w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę. Jeśli zatem umowa została zawarta na czas określony, wypowiedzenie może nie zawierać żadnych powodów zwolnienia. To samo dotyczy umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek wskazać nie tylko prawdziwą przyczynę, ale także powinien ją opisać w sposób w szczegółowy. Nie może to być przyczyna fikcyjna, niekonkretna lub niejasna.

Co w sytuacji wskazania jako przyczyny „niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych”? Czy tak określona przyczyna nie jest nader ogólna?

W świetle aktualnego orzecznictwa, uznać należy, że tak podany przez pracodawcę powód zwolnienia jest (byłby) nieprawidłowy. Oczywiście skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. Konkretność przyczyny ma służyć temu, aby pracownik wiedział, dlaczego doszło do zwolnienia, a Sąd Pracy miał materiał dowodowy i mógł ocenić, czy słusznie pracodawca zwolnił pracownika.

Konkretność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę należy oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślających tę przyczynę (np. adnotacji o karach i nagrodach zawartych w aktach osobowych danego pracownika).

O potrzebie i stopniu skonkretyzowania opisu (wskazania) przyczyny decydują indywidualne okoliczności każdego przypadku. Dlatego spełnienie warunku „wskazania przyczyny” należy oceniać z uwzględnieniem tych okoliczności, między innymi stanowiska zajmowanego przez pracownika i związanego z nim dostępu do informacji.

Oznacza to, że sformułowana przyczyna w jednych stanach faktycznych może być zakwalifikowana jako wskazana wadliwie, w innych będzie ją można uznać za podaną prawidłowo.

Kancelaria adwokacka KJS Legal z sukcesem reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych. W ramach departamentu prawa pracy naszej kancelarii, doradzamy naszym klientom na każdym etapie postępowania przed sądem pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Fikcyjne wypowiedzenie umowy o pracę

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazać przyczynę bądź przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Niewykonanie tego obowiązku przez pracodawcę jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, co może stanowić podstawę uzyskania przez pracownika odszkodowania.

Warto jednak pamiętać, iż według aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu Pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy, nawet gdyby wskazywało przyczyny nieprawdziwe, jest skuteczne, a zatem wywołuje skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę. Z uwagi jednak na „wadliwość” pracownikowi przysługują określone w Kodeksie Pracy uprawnienia, z których może – lecz nie musi – skorzystać.

Fikcyjne wypowiedzenie umowy o pracę, to inaczej podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej). Taka fikcyjna przyczyna jest równoznaczna z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

Jako brak wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie należy uznać także sytuację, gdy wskazana przez pracodawcę przyczyna jest niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika. Ocena przyczyny pod tym kątem dokonywana jest z perspektywy adresata oświadczenia pracodawcy. To pracownik ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca dokonał wypowiedzenia umowy o pracę.

Podanie zatem fikcyjnej przyczyny, to naruszenie przepisów prawa pracy, które jako takie daje pracownikowi prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy. Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za nieskuteczne, można połączyć ze sprawą o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz godzinach nocnych.

Kancelaria adwokacka KJS Legal z sukcesem reprezentuje klientów w sprawach pracowniczych. W ramach departamentu prawa pracy naszej kancelarii, doradzamy naszym klientom na każdym etapie postępowania przed sądem pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Zdrada jako wina za rozpad małżeństwa

Orzekając rozwód, Sąd rodzinny co do zasady orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, który z małżonków przyczynił się do zakończenia związku. Jako zakończenie związku traktuje się rozpad między małżonkami 3 więzi:

1) gospodarczej – małżonkowie przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Nawet jeśli nadal razem zamieszkują, to nie robią wspólnie zakupów, nie dbają razem o mieszkanie,

2) uczuciowej/ emocjonalnej – małżonkowie przestają dzielić wspólne zainteresowania, nie okazują sobie szacunku, nie wspierają się,

3) fizycznej – małżonkowie zaprzestają kontaktów intymnych.

Za zawinione na gruncie przepisów rozwodowych uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego. Nie jest konieczne dla przypisania małżonkowi winy objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania rozkładu pożycia, prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu – wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania (tak: Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r, sygn. akt I ACa 553/13).

Czy każda zdrada w trakcie małżeństwa oznacza, że to małżonek zdradzający ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Nie każda. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 września 200 r., związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (sygn. akt.: IV CKN 112/00).

A zatem nawiązanie relacji z innym mężczyzną jeszcze w trakcie małżeństwa, ale już po jego całkowitym rozpadzie (rozpad 3 więzi) nie kwalifikuje się jako zdrada małżeńska.

Jak udowodnić zdradę drugiego małżonka?

Przepisy nie wprowadzają ograniczonego katalogu dowodu. Dowodem może być wszystko, co jest istotne w sprawie i co sprzyja jej wyjaśnieniu. Warto pamiętać, że Sąd rodzinny nie szuka dowodów w naszym imieniu, tylko wydaje wyrok na podstawie materiału dowodowego dostarczonego przez stronę albo jej pełnomocnika – adwokata. Brak dowodów oznacza przegranie sprawy.

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w sprawach o rozwód, podział majątku, uzyskujemy postanowienie o zabezpieczeniu w postaci przyznania alimentów na dzieci, małżonka. W ramach departamentu prawa rodzinnego naszej kancelarii, sporządzamy umowy o porozumienie wychowawcze, a także wspieramy małżonków w toku postępowania mediacyjnego.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy

O tym, czym jest znak towarowy, pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów. Poniżej skupimy się na procedurze dokonania rejestracji znaku towarowego, a mówiąc fachowo: jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy.

Jeśli interesuje nas zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce, właściwy w tym zakresie jest Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Nie musimy jednak udawać się do stolicy, aby dopełnić wszystkich formalności. Do wyboru mamy dwie drogi:

1) tradycyjną – wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wysyłamy do Urzędu Patentowego pocztą w formie papierowej,

2) elektroniczną – wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wysyłamy online poprzez oznaczenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, Urząd Patentowy RP dokonuje wstępnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym i merytorycznym tj. sprawdza czy wszystkie dane zostały prawidłowo wpisane, czy uiszczono opłatę od wniosku oraz czy znak spełnia cechy umożliwiające jego rejestrację. W kolejnym kroku, jeśli nie stwierdzono bezwzględnych przeszkód uniemożliwiająccych rejestrację znaku towarowego, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Od 1 stycznia 2020 r. Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, Wiadomości Urzędu Patentowego oraz polskie opisy patentowe będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie Urzędu.

Po dokonaniu ogłoszenia w Biuletynie, w terminie 3 miesięcy, każda osoba trzecia ma prawo wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może wnieść każda osoba, która twierdzi, że jest uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego lub korzysta z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Jeśli sprzeciw zostanie uznany przez Urząd Patentowy RP za zasadny, Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jeśli natomiast sprzeciw jest niezasadny bądź spóźniony (tj. wniesiony po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie) Urząd Patentowy RP dokona zarejestrowania znaku towarowego.

Opłata za zgłoszenie rejestracji znaku towarowego to: 450 zł (forma tradycyjna) lub 400 zł (forma elektroniczna). Opłata podstawowa obejmuje rejestrację znaku tylko w jednej klasie, każda kolejna klasa to dodatkowy koszt 120 zł, bez względu na formę rejestracji. Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym pobiera się opłatę 90 zł.

Po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, warto pamiętać o monitorowaniu bazy znaków towarowych (dostępna online), aby upewnić się, że nikt nie narusza praw zastrzeżonego znaku towarowego. Nadto, nie należy zapominać, że prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat i w celu utrzymania wyłącznych praw do znaku, należy przedłużyć okres ochrony przed jego upływem.

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w sprawach o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP, w tym odpowiada na sprzeciwy co do rejestracji znaku. W ramach departamentu prawa autorskiego i przemysłowego naszej kancelarii, sporządzamy umowy licencyjne oraz umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, jak również występujący w procesach o naruszenie (np. praw twórcy).

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Testament spisany pod przymusem

Rolą adwokata w sprawach spadkowych jest niekiedy pomoc w zweryfikowaniu, czy przedłożony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku testament jest ważny. Jest to o tyle istotne, że testament ma kluczowe znaczenie dla zasad dziedziczenia.

Zgodnie z art. 945 Kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
pod wpływem groźby.
Sądy spadku podkreślają w wyrokach tzw. wolę testowania, czyli wolę i świadomość dokonywania czynności prawnej na wypadek śmierci, jaką jest spisanie testamentu. Brak woli testowania powoduje, że testament w ogóle nie istnieje. Testator-spadkodawca musi obejmować swoją świadomością fakt regulowania losów swojego majątku na czas po swojej śmierci.

Sporządzenie przez spadkodawcę testamentu jedynie po to, aby uwolnić się od natrętnych próśb jakiejś osoby co do zasady ocenia się jako działanie bez woli testowania. Tym samym, dokonana czynność, czyli spisany testament – nie będzie ważny.

Oświadczenie woli testatora-spadkodawcy jest świadome, jeżeli w czasie sporządzania testamentu nie występowały żadne zaburzenia świadomości, a testator jasno i wyraźnie zdaje sobie sprawę, że sporządza testament o określonej treści. Oświadczenie to jest swobodne, jeśli spadkodawca nie kieruje się motywami intelektualnymi lub pobudkami uczuciowymi, mającymi charakter chorobliwy, nie pozostaje pod dominującym wpływem czyjejkolwiek sugestii i zachowuje wewnętrzne poczucie swobody postępowania.

Jeśli zatem testament został spisany pod przymusem, uznać go należy za nieważny, a osoba – która zmusiła spadkodawcę do spisania takiego testamentu – będzie można wyłączyć od dziedziczenia uznając ją za niegodną dziedziczenia (art. 928 Kodeksu cywilnego)

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w sprawach spadkowych, począwszy od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, kończąc na dziale spadku i zgłoszeniu nabycia w Urzędzie Skarbowym. Z uwagi na stopień skomplikowania spraw spadkowych, a w szczególności w sytuacji gdy inny uczestnik występuje w sprawie z adwokatem, warto rozważyć pomoc ze strony profesjonalisty.

Ustalenie nieistnienia stosunku najmu komunalnego

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy małżonkowie zawierają wspólnie umowę najmu komunalnego z Gminą, a następnie – w trakcie rozwodu – nie przeprowadzają podziału majątku wspólnego, a jeden z byłych małżonków dobrowolnie porzuca mieszkanie, nie interesuje się nim, nie ponosi żadnych opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W takiej sytuacji ten z małżonków, który pozostał w mieszkaniu komunalnym, może mieć interes prawny, żeby wystąpić do Sądu z pozwem o ustalenie nieistnienie stosunku najmu komunalnego w stosunku do małżonka, który mieszkanie opuścił.

O ile umowa o najem komunalny co do zasady zawierana jest w formie pisemnej, o tyle nie ma przeciwskazań, aby do jej rozwiązania doszło przez działanie/ zachowanie. W jednym z wyroków, Sąd Najwyższy uznał, że definitywne opuszczenie lokalu należy rozumieć jako rezygnację z dalszego trwania stosunku najmu. To z kolei daje podstawę do sądowego ustalenia wygaśnięcia stosunku najmu między Gminą a małżonkiem, który mieszkanie opuścił.

W świetle art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, można żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma się w tym interes prawny. Przepis ten wskazuje na dwie przesłanki powództwa o ustalenie: interes prawny w ustaleniu oraz ustalenie powinno dotyczyć stosunku prawnego lub prawa, a nie okoliczności faktycznej.

Interes prawny występuje wtedy, gdy istnieje niepewność stanu prawnego lub prawa. Niepewność ta powinna być jednak obiektywna, czyli zachodzić według rozumnej oceny sytuacji. Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. występuje tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba jego ochrony prawnej (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21. lutego 1997 r., sygn. akt: II CKU 7/97). Przez „interes prawny” w znaczeniu art. 189 k.p.c. rozumieć należy istniejącą potrzebę uzyskania korzyści w sferze sytuacji prawnej (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I ACa 1046/98).

W sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku najmu komunalnego takim interesem może być np. chęć wykupienia mieszkania, zamiany na mniejsze, podnajmu, itp.

Sprawę o roszczenie ze stosunku najmu nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości (art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego). Co istotne, oprócz byłego małżonka, w takiej sprawie pozwanym będzie również Gmina, z którą zawarta jest umowna o najem komunalny.

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w sprawach sądowych dotyczących rozwodu, ustalenia nieistnienia stosunku najmu, podziału majątku i innych. Przed założeniem sprawy w Sądzie, warto zasięgnąć opinii prawnika, który oceni, czy sprawa kwalifikuje się do rozpoznania i jaką strategię obrać w procesie.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Zatrzymanie przez policję Wrocław adwokat?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Zatrzymanie nie jest równoznaczne z uznaniem danej osoby za winną popełnienia określonego czynu. Nie brakuje przypadków z praktyki adwokata z naszej kancelarii, kiedy po przesłuchaniu, osoba podejrzana została wypuszczana do domu. Pamiętać należy, że aby doszło do skazania, prokuratura musi osobie zatrzymanej postawić zarzut, co może być połączone z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Następnie, jeśli prokuratura zbierze odpowiedni materiał dowodowy przeciwko osobie zatrzymanej, kieruje akt oskarżenia do sądu, który ostatecznie rozstrzyga o tym, czy dana osoba jest sprawcą czynu, a nawet jeśli – to czy należy wymierzyć jej karę czy może np. umorzyć postępowanie karne.

Skupiając się na samym zatrzymaniu, warto pamiętać, że policja powinna natychmiast poinformować zatrzymanego o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania. Niestety, w praktyce dochodzi do naruszania zasad zatrzymania i zdarza się, że osoba zatrzymana nie jest w ogóle informowana o swoich prawach.

Z uwagi na to, że do zeznań składanych w protokole zaraz po zatrzymaniu warto być dobrze przygotowanym, niekiedy doradzamy naszym klientom, aby na tym etapie postępowania całkowicie odmówili złożenia oświadczeń w sprawie. Z naszego wieloletniego doświadczenia i dbania o najwyższy interes klienta wynika, że nie brakuje przypadków, kiedy jedno niefortunne sformułowanie wypowiedziane w trakcie pierwszego przesłuchania po zatrzymaniu jest potem wykorzystywane przez policję i prokuraturę, jako jeden z głównych dowodów w sprawie, mających rzekomo świadczyć o winie zatrzymanego.

Na podstawie art. 245 Kodeksu postępowania karnego, zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dowolnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę (!). Pouczamy naszych klientów, aby pamiętali o tym przepisie i w razie nagłego zatrzymania przez policję we Wrocławiu powoływali się na jego brzmienie.

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w przesłuchaniu zaraz po nagłym zatrzymaniu we Wrocławiu i innych miejscowościach. Kontrolujemy przebieg procedury o zastosowanie względem zatrzymanego tymczasowego aresztowania, w tym uczestniczymy w tzw. posiedzeniu aresztowym, a także w razie potrzeb – sporządzamy zażalenie na niekorzystne postanowienie sądu. Jeśli doszło do zatrzymania we Wrocławiu bliskiej Ci osoby, jako członek rodziny masz prawo w imieniu osoby zatrzymanej skontaktować się z dowolnym adwokatem i udzielić upoważnienia do działania w imieniu zatrzymanego.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Kiedy dozór elektroniczny?

Jeśli interesuje Cię dozór elektroniczny we Wrocławiu lub innej miejscowości, przeczytaj ten artykuł i zapoznaj się z ofertą naszych adwokatów z departamentu karnego KJS Legal.

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Istnieją 3 rodzaje dozoru:

1. dozór stacjonarny – oznacza przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu;

2. dozór mobilny – oznacza bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa;

3. dozór zbliżeniowy – oznacza zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa – w prowadzonych przez nas spraw jest to zwykle Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Natomiast w sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest sąd, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada takiego miejsca – sąd, w którego okręgu orzeczono środek karny lub zabezpieczający wykonywany w systemie dozoru elektronicznego – a zatem może to być dowolny Sąd Okręgowy w kraju. Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje Klientów w sprawach o dozór elektroniczny na terenie całej Polski.

Nadzór nad wykonywaniem kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tych kar należą do sądu, który sprawuje kontrolę i ocenę m.in. legalności i prawidłowości wykonywania orzeczonej kary, prawidłowości obliczania okresów wykonywania orzeczonej kary w systemie dozoru elektronicznego, wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu procesu resocjalizacji skazanego.

Od kiedy można rozpocząć wykonywanie dozoru elektronicznego? Taka kara może być wykonywana dopiero wtedy, gdy pozwalają na to warunki techniczne – tj. liczba oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Co istotne, jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

Warto pamiętać, że skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w składaniu wniosków o dozór elektroniczny we Wrocławiu i innych miejscowościach. Kontrolujemy przebieg procedury o uzyskanie zgody na wykonanie kary w formie dozoru elektronicznego, aż do jej uzyskania. Celem zlecenia naszym adwokatom reprezentacji w sprawie o dozór elektroniczny przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu lub innej miejscowości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal

Czym jest mediacja?

Każdą sprawę na każdym etapie (w tym na etapie przed sądowym) można skierować do mediacji. Czym jest ten proces?

Przede wszystkim, mediacja jest dobrowolna. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, osoba prowadząca mediację tzw. mediator – osoba bezstronna w stosunku do stron i neutralna w stosunku do przedmiotu sprawy, nie może niczego narzucić, podłożyć do podpisu, póki strony nie stwierdzą że to jest to i chcą ugody w sprawie. Z mediacji można się w każdej chwili wycofać, bez obowiązku podawania przyczyny rezygnacji.

Mediacja nie jest od tego, aby przewidywać hipotetyczne rozstrzygnięcie w sprawie, które może wydać sąd. Postępowanie jest odformalizowane, strony nie przedstawiają dowodów ani nie uprawdopodabniają kto ma rację. Przebieg całego procesu mediacji jest zachowany w tajemnicy. Wszelkie informacje, okoliczności i fakty, które wypłyną w toku rozmów, pozostaną poufne. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody, sąd dowie się tylko o tym fakcie, bez uzasadnienia, dlaczego, kto zerwał mediację, kto co powiedział.

Przechodząc do skutków prawnych ewentualnej ugody zawartej przed mediatorem, to ma ona moc ugody przed sądem, ugoda nadaje się do egzekucji przed komornikiem. Sąd umarza postępowanie, a zatem sprawa nie idzie już do sądu.

Podsumowując, warto zastanowić się przed wytoczeniem sprawy przed sądem, o przekazaniu jej do mediacji. Co istotne, chociaż mediacja jest odpłatna, to jednak zdecydowanie tańsza niż postępowanie sądowe, natomiast prawidłowe złożenie wniosku o mediację przerywa bieg przedawnienia, a zatem nie wyklucza – w razie nie zawarcia ugody – dalszego prowadzenia sprawy przed sądem.

Nasza kancelaria adwokacka jest przyjazna mediacji. Adwokat Joanna Susło ukończyła w tym roku szkolenie na mediatora i wkrótce zostanie wpisana na stałą listę adwokatów-mediatorów prowadzoną przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, gdzie znajduje się Przystań Mediacji.

Szerzej o mediacji poczytasz w tym artykule.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu